作者:何國銘律師(專注于商標犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護)
未經(jīng)授權(quán),生產(chǎn)注冊商標標識,就一定構(gòu)成非法制造注冊商標標識罪嗎?如果商標標識沒有用于假冒商品的,例如提供給經(jīng)銷商,用于正品包裝,又例如提供給正品回收的,用于封裝的等等。這類情況下,究竟能不能認定構(gòu)成非法制造注冊商標標識罪呢?這就涉及到一個非常重要的問題了,商標標識犯罪的成立是否要求有后端的市場混淆。有人提出觀點認為,非法制造注冊商標標識罪是行為犯,只要是未經(jīng)授權(quán)生產(chǎn)的,那么要構(gòu)成犯罪了,所以壓根不需要考慮標識是不是被使用于做假貨,不需要考慮存不存在商品混淆的問題。我認為,這樣的觀點完全是機械地適用法律,對知識產(chǎn)權(quán)法不了解,沒有深刻理解到刑法規(guī)制這個罪名的本意是什么?
第一,非法制造注冊商標標識罪是假冒注冊商標罪的前端犯罪,什么意思呢?制假的一條龍流程是,有人做假貨,前期需要帶有注冊商標的標識或者包裝,做好假貨后,出售給他人,最后,產(chǎn)品流向市場。可見,非法制造的商標標識是為后期假冒做準備的。去年,兩高出臺了新的司法解釋,對非法制造注冊商標標識罪的入罪量刑標準降低了,也是為了打擊專門給制假方提供幫助的犯罪嫌疑人,而不是給正品方提供幫助的行為。
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第二,目前無論理論界還是實務(wù)界都基本認為,“混淆”是假冒注冊商標類犯罪的前提要件,因為法律之所以對商標權(quán)予以保護,就是為了防止相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆,如果不存在市場混淆的可能,當(dāng)然就沒有保護的必要。因為“未使用,就無市場;無市場,就無混淆;無混淆,就不保護”。另外,從立法的變遷看,在1979年《刑法》中,非法制造注冊商標標識罪并不存在獨立地位,一直到1997年《刑法》,這個罪名才真正從假冒注冊商標罪中分離出來。就算目前《刑法》對非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪予以單獨規(guī)制,但這不意味著它與假冒注冊商標罪等毫無關(guān)系,二者屬于典型的上下游罪名,具有天然的密切的關(guān)系,都屬于侵犯商標權(quán)犯罪體系中的一員,保護的法益是一致的。因此,沒有混淆得可能,就不應(yīng)該構(gòu)成假冒注冊商標罪,更不應(yīng)該構(gòu)成非法制造注冊商標標識罪。
第三,刑法是最后一道屏障,刑法對商標犯罪的要求是比較高的,應(yīng)當(dāng)說是不支持動輒使用刑法的方式來處理商標侵權(quán)糾紛的。雖然非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪保護的法益具有復(fù)合性,其中商標印制管理程序同樣重要,但是在商標核心的識別來源功能不受影響的情況下,不宜通過最為嚴厲的刑事手段來處置。
總而言之,即使是未經(jīng)授權(quán)生產(chǎn)注冊商標標識,只要標識并非是用于造假的,那么這樣的行為就不應(yīng)當(dāng)在非法制造注冊商標標識罪的規(guī)制范圍以內(nèi)。
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