日前,我錄制了一條短視頻,就某地法院投訴律師“惡意申請審判長回避”一事發(fā)表評論。我的核心觀點(diǎn)是:現(xiàn)行刑訴法關(guān)于回避制度的規(guī)定非常粗糙,當(dāng)律師認(rèn)為法官不能公正審理案件時有權(quán)申請其回避,這種情況不構(gòu)成任何意義上的違規(guī)。
有一位資深司法實(shí)務(wù)人員也是我的老朋友,在短視頻下面留言,大致意思是:如果刑訴法規(guī)定粗糙,那么就等待刑訴法規(guī)定完善以后再依法提出申請。律師有什么權(quán)利或能力去判斷法官是否能夠公正審理案件?對這個觀點(diǎn),我是完全不能同意的。由于這位朋友的留言牽涉到幾個非常重要的法律命題,我認(rèn)為有必要做一個補(bǔ)充說明和探討。
![]()
一、律師的辯護(hù)是否必須要有實(shí)在法的依據(jù)?
根據(jù)這位朋友包括一些知名法學(xué)教授的觀點(diǎn),是必須要有的。但我想問的是,律師辯護(hù)必須要有實(shí)在法依據(jù),這句話的實(shí)在法依據(jù)是什么?一個常識是,律師的辯護(hù)權(quán)是一種私權(quán),遵循法不禁止即有權(quán)的原則。只要是法律沒有禁止的觀點(diǎn),律師都可以說;只要是法律沒有禁止的手段,律師都可以做。律師辯護(hù)的依據(jù),不僅有國法,還有天理和人情。那種認(rèn)為律師辯護(hù)必須要有實(shí)在法依據(jù)甚至只能讀法條的觀點(diǎn),在我看來既缺乏法律常識,又缺乏社會常識。
曾幾何時,從印度購買廉價(jià)抗癌仿制藥被一律判刑打擊。在生命權(quán)和藥品管理秩序之間,孰輕孰重一目了然。如果限定律師只能在既定法條框架內(nèi)進(jìn)行辯護(hù),那么辯護(hù)效果可想而知。我代理的連云港藥神案,一審辯護(hù)律師就是這么辯護(hù)的,結(jié)果所有被告人都被重判。后來一部電影《我不是藥神》推動了國家立法修改,這種局面才有所改觀。問題是,靠一部電影去推動法律修改畢竟是小概率事件,辯護(hù)律師靠一己之力去推動法律修改幾乎是不可能的事。面對法律條文的漏洞或問題,優(yōu)秀的法律人應(yīng)當(dāng)積極努力,嘗試通過個案去推動法治進(jìn)步,而非消極等待法律修改完善。
![]()
回到回避制度,刑訴法規(guī)定的情形是法定的回避事由。如果律師申請回避的理由跟刑訴法列明的情形符合,那么辦案人員是必須要回避的,也即法院必須要支持律師的申請。但不能由此反推,如果律師申請回避的理由跟刑訴法列明的情形不符合,那么辦案人員就一定不需要回避。因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)情況紛繁復(fù)雜,刑訴法不可能窮盡所有的可能。更不能由此反推,刑訴法沒有列明的情形,律師就不能作為申請回避的理由。律師依然可以申請,但是否準(zhǔn)許依賴法院的決定和裁量。在此意義上,刑訴法的回避條款對于律師并非授權(quán)性規(guī)定而僅僅是提示性規(guī)定。
二、律師有沒有權(quán)利對法律問題做實(shí)質(zhì)性解釋或權(quán)威性判斷?
一種流行的觀點(diǎn)認(rèn)為,只有法官才有權(quán)解釋法律,律師的觀點(diǎn)都只是意見。如同電視劇《人民的名義》中陳清泉法官的一句名言“法律條文的解釋權(quán)在我這里”。
的確,法律適用的關(guān)鍵是法律解釋。如果不需要解釋,法學(xué)就不可能成為一門獨(dú)立的學(xué)科,法律職業(yè)就不可能成為一個獨(dú)立的職業(yè)門類。因?yàn)榉l那些字,高中甚至初中畢業(yè)的人都認(rèn)識。而法律解釋之所以存在專業(yè)門檻,是因?yàn)橛泻芏嘟忉尫椒ā1热珞w系解釋、文義解釋、目的解釋、歷史解釋等。不同解釋方法的背后,滲透著不同的價(jià)值偏好和利益偏好。運(yùn)用不同的解釋方法,得出的結(jié)論可能完全不同甚至完全相反。
![]()
比如特朗普關(guān)稅案,美國聯(lián)邦最高法院是以六比三的比例通過的裁決。同樣的事實(shí),九位大法官中有六位認(rèn)為特朗普征收的所謂對等關(guān)稅違法,但卻有三位認(rèn)為不構(gòu)成違法。這就是解釋方法不同導(dǎo)致的。我國司法實(shí)踐中,一審判決有罪二審改判無罪的案例很多,其中原因之一也是不同法官對法律的不同理解。
法律條文客觀上可以有不同的理解,這是法律的問題也是法律的魅力。某種程度上,這也是刑事訴訟需要我們辯護(hù)律師存在的邏輯前提。如果法律條文的含義唯一確定,那么還要辯護(hù)律師做什么?有人說,世界需要不同的觀點(diǎn)、不同的聲音。但世界對多元化觀點(diǎn)的需求絕對不是審美意義上的,而是認(rèn)識論意義上的。也即,之所以需要多元的、不一樣的聲音,是因?yàn)闆]有哪個人能確保哪一種聲音是絕對正確的。是故,我們刑辯律師必須要有跟檢察官法官不同的視角,必須要發(fā)出跟檢察官法官不同的聲音。這是我們存在的價(jià)值,也是我們的天職。
![]()
行文至此,結(jié)論不言而喻:律師當(dāng)然有權(quán)解釋法律,只不過這種解釋不具有法律效力。雖然有法律效力的解釋權(quán)被法官壟斷,但認(rèn)知層面的解釋權(quán)是歸屬于社會公眾的。否則,法律就不需要公之于眾,裝在法官抽屜里面就可以了。畢竟,法不可知則威不可測,法官需要運(yùn)用法律的時候,自行拿出法條自行解釋就可以了。
美國聯(lián)邦最高法院前大法官羅伯特?杰克遜有一句名言:“我們說了算,并不因?yàn)槲覀冋_;相反,我們正確,是因?yàn)槲覀冋f了算。”公眾和律師可以解釋法律,可以作出自己的法律判斷,是對法官解釋權(quán)的有效制約,也是法律具備可預(yù)測性的基礎(chǔ)。法律是神圣的但不是神秘的,司法權(quán)是壟斷的但是法律知識是共享的。那種簡單的把“律師無權(quán)決定”和“律師無權(quán)解釋”畫等號的理解,無疑是違背司法常識的。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.